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对赌有什么趣味故事?
前言
对赌作为当今中国PE/VC界频繁使用的一类协议,在投融资实践中已有近二十年的发展历程;然而社会各界围绕对赌至今仍存在不少争议,其中既有商业伦理上的质疑,也包括对其法律性质的不同意见。而无论如何,对赌作为一种在实践中被广泛接受的融资手段已毋庸置疑。本文试图厘清对赌协议的诸般“罪状”和“功绩”,并从对赌条款的设计出发,浅谈如何防范对赌风险。一 对赌作为一种融资手段在中国的法律地位对赌协议又称估值调整机制(VAM),是外国资本运作与中国投资实践相结合的产物,通常体现为投资方以高溢价入股目标企业,并由目标企业的股东或实际控制人做出业绩承诺,并根据该业绩目标是否实际达成而行使相应权利的一种安排。其本质上是投融资双方的利益博弈,以解决融资方取得资金与投资方避免风险两种需求之间的矛盾。对赌协议的法律主体包括投资方和融资方,而作为主体的融资方是否既包括股东也包括目标公司,至今司法实践中仍未统一标准。对赌协议的客体包括股权、期权认购权和投资额等权益。关于对赌协议的法律性质,有射幸合同、附条件合同、期权合同和担保等多种说法,因为对赌兼有以上合同的特征,但并未满足全部要件,依照我国现行《民法典》仍属无名合同。(图片引自网络)在对赌协议的法律效力方面,“海富案”(苏州工业园区海富投资有限公司与甘肃世恒有色资源再利用有限公司等增资纠纷案【[2012]民提字第11号】)一度确立了“与公司对赌无效,与股东对赌有效”的原则,长期以来被奉为圭臬。但在《九民纪要》出台后的近几年,最高院和地方高院的态度逐渐出现了微妙的变化,从“翰霖案”(强静延与曹务波等股权转让纠纷【[2016]最高法民再128号】),再到“华工案”(江苏华工创业投资有限公司与扬州锻压机床股份有限公司等请求公司收购股份纠纷案【[2019]苏民再62号】),司法裁判者已越来越摈弃以往 “一刀切”断然否认合同效力的思路,而越来越从合同在实质上的可履行性去考虑,体现出司法智慧的与时俱进。二 企业主需弄清对赌之“善”与“恶”对赌的主要目的在于解决投资方信息不对称的问题,并对融资方形成激励效应,以实现“双赢”。但实践中存在大量“双输”的对赌案例,也令业内不少人士对其持保留态度。那么,对赌之“善”与“恶”的边界在哪里?对赌之“善”显而易见:融资方通过签署对赌协议,可以取得企业前期增长所急需的大量资金,而协议中关于业绩目标的约定,也给了投资方一剂“定心丸”。若业绩目标从实际出发,设定得当,完全可以实现双赢。事实上,对赌协议在不少企业的成功之路上扮演了重要角色。例如本世纪初蒙牛与大摩等投资机构对赌,前者从一家初创企业成为行业巨头,后者也获得丰厚回报,各方可谓皆大欢喜。而与此同时,对赌之“恶”也同样难以忽视:实践中存在大量对赌失败的例子,融资方因此倾家荡产,跌落谷底的反面教材不在少数。例如在“小马奔腾”对赌案中(金燕与建银文化产业股权投资基金合同纠纷案【[2018]京民终18号】),企业对赌失败,创始人也突发心脏病去势,按照对赌协议中关于股份回购的安排,创始人遗孀需对2亿元债务承担责任。这对融资方及其家庭来说不啻于一场噩梦。(图片引自网络)事实上,对赌的“善”与“恶”很大程度上取决于对赌协议条款的设计,我们不能以事件的结果倒推原因,从而落入以成败论英雄的逻辑陷阱,但可以从对赌条款的设计是否符合企业和市场的客观情况去判断大致走向。总结实践中大量对赌案例的经验教训,笔者认为判断对赌协议善与恶的标准,在于是否以“风险防范”为真实目的。善意的对赌协议是遵循诚实信用原则,防范信息不对称造成的风险,投资方并不期待自己“赌赢”,而是期望通过达成预期目标而实现双赢;而恶意的对赌协议则是在条款中恶意设置陷阱,甚至对目标公司的经营管理横加干涉,或者虽无明显恶意,但预期目标远高于实际而无法实现,其结果是投资方期待目标公司违约,从而达到以低价取得目标公司股权或者控制目标公司的真实目的。当然也存在另一种情况,那就是目标公司股东不切实际地高估了公司的盈利能力,在投资人面前贸然夸下海口,结果只能是咽下苦果,为自己的莽撞而买单。三 对赌条款设计应注意哪些要点?对赌协议核心条款的设置主要包括两个方面:(1)约定未来某一时间段判断企业经营业绩的标准,诸如盈利业绩,是否上市,等等;(2)约定的标准未能实现时,管理层补偿投资方损失的方式和额度。在财务业绩对赌时,需要注意的是设定合理的业绩增长幅度;最好将对赌协议设为重复博弈结构,降低当事人在博弈中的不确定性。不少 PE、VC 与目标公司的纠纷起因就是大股东对将来形势过于乐观而存在误判,导致承诺值过高。(图片引自网络)为降低风险,在对赌协议中可设计多个阶段;前一阶段的博弈是为后一阶段的博弈提供调研数据,如果前一阶段的数据不理想,后一阶段双方就要降低预期,或者终止博弈,以减少损失。例如蒙牛与英联的对赌就是分为两个阶段,第一阶段初步了解情况,第二阶段在第一阶段的基础上调整对赌条款,最终实现了共赢。为公平起见,对赌条款的设计应尽可能体现双务合同的特性,亦即双方在对赌协议中互负义务,而非一方向另一方的单方面履行。例如可约定若目标公司实际盈利水平高于估值时,投资方应将相应的股权作为奖励赠予原股东。同时,若投资方介入目标公司的经营管理,则应当明确其在业绩目标未能达成时因承担的责任。此外建议双方就市场波动、不可抗力等不可预见因素影响业绩达标的情形作出约定,以减轻有关责任。最后,作为公司创始人的股东还应尤其注意构建家庭财产与公司财产之间的“防火墙”,以避免出现“小马奔腾案”的类似情况,令家人陷入窘境。例如可在对赌协议中明确约定,若因对赌协议履行发生相关债务,则属于股东自身的个人债务而非其夫妻共同债务;协议的其余条款亦应通过专业人士仔细审核,以确保股东的个人财产与公司财产得到合理、有效地区分。四 对如因对赌发生纠纷,有哪些救济手段?签署对赌协议时,各方无疑希望能够实现共赢,然而市场瞬息万变,预期业绩无法达成也是常有情况,尤其在当前疫情阴霾尚未散去,经济仍处于下行周期时更是如此。一旦业绩目标未能达成,双方对簿公堂,法院将如何判决?经笔者统计,迄今为止已公开的逾千件对赌司法判例中,绝大多数(超80%)为投资方胜诉,而目标公司的股东或实控人如何依法维权在实践中仍是一个难点。故笔者在本节要讨论的是:在对赌协议纠纷中,作为公司股东有哪些合法抗辩理由?1、如投资方过度干预公司经营造成业绩未达标,应承担相应责任资本运作与企业运作不同,在大多数情况下,投资方应当克制冲动,避免过度介入目标公司的运营,以防止“外行领导内行”的不利局面出现。因此在司法实践中,如法院认为目标公司业绩未能实现是投资方过度干预的结果,则对于投资方关于业绩补偿的请求不予支持。例如在新华医疗与成都英德合同纠纷([2018]鲁民初103号)一案中,山东高院认为,新华医疗作为投资方,参与被投公司的经营管理,不符合对赌协议的一般做法,也不符合合同法的一般原则。因市场风险造成业绩下滑,9名被告应承担补偿责任;因内部经营管理原因造成业绩下滑,双方均负有责任,应按照公平原则各自承担损失。2、如投资方恶意促成补偿条件成就,则视为该条件未成就对赌协议的本质是附条件的合同,而根据《民法典》第一百五十九条规定,附条件的民事法律行为,当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的,视为条件不成就。例如在江苏瑞华投资控股集团有限公司与曹宽平合同纠纷([2020]苏01民终7618号)一案中,江苏高院认定瑞华公司恶意抽逃2579万元出资,导致目标公司无法正常经营,更谈不上经营目标的实现,因瑞华公司违约在先,被告曹宽平有权依据先履行抗辩权拒绝履行义务。3、可主张以情势变更或不可抗力实现免责近年来因新冠疫情爆发以及国内的严格疫情防控措施,不少初创公司的业绩受到重大影响,因此面临对赌失败的危险。在此情况下公司如考虑以疫情构成不可抗力为由进行抗辩,应积极收集相应证据,全面评估疫情对业绩的影响。如融资方能证明公司业绩未达预期系以上不可抗力所直接导致,若非受到新冠疫情影响,本有能力实现业绩目标,则法院可以支持融资方免除对赌责任。 4、应尤其注意对赌协议的权利行使时效这里的时效既包括法定的诉讼时效,也包括双方在合同中约定的权利行使时效,前者根据我国《民法典》为三年,但经当事人催告可以中断,因此更为有效的方式是在对赌协议中设置条款,例如约定投资方必须于出现约定情形之后的特定时间内提出股权回购请求,否则视为主动放弃,从而实现对投资方的约束效果。如投资人逾期未行使请求权,则融资方可援引上述时效条款,作为有效的抗辩理由。结语对赌协议在PE/VC领域的重要作用毋庸置疑,然而其法律风险亦不言而喻,创业者在采用对赌方式融资时应正视以上风险,从企业实际盈利能力和预期市场行情出发,谨慎设计协议条款,以期实现双赢。若万一因未能达到预期而面临法律纠纷,建议及时咨询专业人士意见,以维护自身的 合法权益。2021黔东南最美劳动者?
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鹤岗的地名由来?
此地原为汤原县下的一个小镇,俗称鹤立镇。光绪三十四年(1908年)拟于此镇设置鹤立县,后因种种原因未遂。 此地是随着煤炭业的兴起而发展起来的。自民国三年(1914年)曹凤阳在此发现炭层后。民国五年(1916年)由沈松年等人向政府提出申请,并获得了采掘权。民国七年1918年)开始开采,同年誉军鲍贵卿以及财政厅长,实业厅长等人,以个人名义投资,成立鹤岗煤炭矿有限公司,并计划扩大矿区,铺设一条从矿山到松花江岸的轻便铁道。民国八年(1919年)六月刘尚清(黑龙江省财政厅长)任总办。民国十五年(1926年)十一月自矿山站(一名石头河)到莲江口铁路竣工,民国十六年(1927年)二月开始营业。九·一八事变后,建立伪满洲国,于康德元年(1934年)五月,在此设立满洲炭矿株式会社,此后。鹤岗煤矿由满洲炭矿株式会社经营。随着煤炭开采业的不断扩大,此地迅速发展起来,康德六年(1939年)六月,伪满洲国实行行政机构改革之际。由汤原、萝北两县析置鹤立县,隶属三江省管辖。民国三十六年(1947年)撤销三江省,鹤立县划归合江省所辖。解放后,鹤立县升置市,名为兴山市。一九五一年改兴山市为鹤岗市,后为黑龙江省所辖。 1906年(清光绪三十工年)黑龙江省开始出放“鹤字段”毛荒。1916年清丈完毕。此时在今鹤岗附近出现数十个垦荒村落。1918年(民国7年)沈松年与孙丙午等人合资15万元成立兴华煤矿公司,开发石头河地方煤矿。1926年鹤岗铁路开通,煤矿发展。1929年3月,鹤岗煤矿公司驻矿事务所设街基管理员管理街政事务,从此矿山设治,名兴山镇。 1932年8月11日,日本侵略军侵占兴山湖,1938年日伪将兴山镇改治兴山街,隶属汤原县。1939年改隶鹤 立县。日本侵略者为了加强殖民统治,1941年5月将兴山街改为特翰街。还驻有日本宪兵分队、日本关东军守备以,设“鹤岗刑务署”、“鹤岗矫正辅导院”两所监狱。1944年二月兴山街改称鹤岗街。抗日战争胜利后,共产党、民主政府接管鹤岗,于1945年12月20日建立兴山市,先后隶属鹤立县、合江省、松江省。 1949年11月24日,兴山市改称鹤岗市,为松江省辖市。1954年鹤岗市为黑龙江省辖市。1958年鹤岗市划归合江专署领导。1966年鹤岗市改由省直辖。 1980年4月24日,黑龙江省人民政府批准:撤销鹤岗市东风区、跃进区,设立南山区;撤销鹤岗市群力区、反修区,设立东山区;红卫区更名为兴山区;红旗区更名为兴安区。 1987年11月6日,国务院批准(国函[1997]177号):将佳木斯市的萝北县、绥滨县划归鹤岗市。
乐视网IPO财务造假?
很有可能。
本周五的证监会例行发布会上,证监会新闻发言人高莉表示,已经注意到媒体报道的多位涉及乐视IPO发审委委员被查的报道,已经转给相关部门,正在进一步了解核实。如果有结果,也将及时向社会公布。
这说明乐视网IPO的问题已经引起了证监会的重视。
如果一旦确认IPO涉嫌造假,那很有可能会退市,这绝非危言耸听。
毕竟,之前已经有一个因为涉嫌造假上市被退市的典型:欣泰电气。
2016年7月8日,中国证监会通报,欣泰电气被正式认定为欺诈发行。随之而来的将是退市程序的启动。由此,欣泰电气将成为因欺诈发行退市的第一单。
2015年5月,根据证监会《上市公司现场检查办法》,辽宁证监局对辖区内的欣泰电气进行现场检查。检查发现,这家公司可能存在财务数据不真实等问题。
直到2017年8月25日收盘,欣泰电气才结束了它在交易所的历史,最终收盘1.48元。这前后,大概经历了2年多的时间。
也就是说,从发现造假,到最终退市,这中间还有相当长的时间。
但是,最关键的问题是,如何赔付的问题。
2017年6月,兴业证券设立5.5亿元“欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金”,用于先行赔付投资者的损失。目前第一阶段已向适格投资者先行赔付合计2.37亿元。但是,之后兴业证券起诉了其他几个相关责任人。9月19号,兴业证券为向其他连带责任人追偿自己先行赔付投资者而支付的超出自己应赔数额的2.27亿元损失,将丹东欣泰电气公司和为其证券发行、上市出具审计报告的北京兴华会计师事务所;出具律师工作报告、法律意见书的北京市东易律师事务所及直接主管人员;欣泰电气相关责任人;欣泰电气控股股东辽宁欣泰股份有限公司等26名被告起诉到法院。
兴业证券称,欣泰电气欺诈发行行为属于证券市场侵权行为,自己与众被告对于投资者的损失应承担连带赔偿责任,但自己所设先行赔付专项基金赔付的金额已大大超出自己应当承担赔偿的份额,故就支付的超出自己应赔偿的份额向其他连带责任人进行追偿,要求判令各被告赔偿自己就欣泰电气欺诈发行事件因先行赔付投资者而支付的超出自己应当赔偿数额的损失226858909元。
这个案件突出的反映了目前中国关于退市赔偿问题的空白地带。现在要求保荐人先行赔偿,但是保荐人称自己不应该先行垫付,而是由大家一起拿钱,但是其他人没钱,只能他拿,这不公平。证券投资保护基金虽然说是负责赔偿一事,但是也并没有拿出钱来先行赔付。
所以再来看乐视,贾跃亭作为乐视网的创始人兼大股东,现在一屁股债,真要退市赔偿,他拿不出来钱的。那到最后要么现二股东孙宏斌赔付,要么就是保荐人平安证券赔付。这个估计要协商一下。
但是孙宏斌肯定不会接受的,毕竟自己也是受害者啊,投资150亿,结果要退市了,找谁说理去呢,说不定还能去申请赔偿呢。
平安证券可能要做冤大头了。
难道中国平安最终要当背锅侠……



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